121106 (715851), страница 4

Файл №715851 121106 (Значение римского права) 4 страница121106 (715851) страница 42016-08-01СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

3. РЧП, с. 334

4. Новицкий И.Б., там же, с. 132

5. Бартошек М., там же, с. 112

6. Бартошек М., там же, с. 328

ческом насилии или психическом давлении, угрозе. Грубое физи­ческое насилие встречалось редко (например, некто связал лицо, чтобы добиться продажи вещи). В свою очередь угрозу римские юристы определяли как страх перед большим злом, то есть конт­рагент, который под воздействием угрозы заключил договор, хо­тел этого гораздо больше, чем реализации самой угрозы. (1) По­этому такой договор сам по себе не становился недействитель­ным. Применение угроз и насилия при изъявлении воли в договоре влекло аналогичные с dolus последствия. (2)

Но если при обмане и принуждении одна сторона становится жертвой другой, то в случае ошибки (error) контрагент впадает в заблуждение независимо от воздействия другой стороны. Ошибка делала волеизъявление юридически порочным, если заблуждение лица было существенным. Такую оценку могло получить заблужде­ние, возникшее вследствие неправильного восприятия: 1. типа договора (например, предложение о продаже ошибочно принято за намерение совершить дарственный акт); 2. личности контрагента (например, в случае договора подряда, где важны личные и про­фессиональные качества другой стороны); 3. и, наконец, предме­та договора (если отсутствие предполагавшихся свойств вещи, заставляет признать ее другой, чем имелось в виду, относящейся к иной категории (3)). Несущественным признавалось заблуждение в мотивах заключения договора, так как в интересах устойчи­вости оборота нельзя допустить оспаривание заключенного дого­вора на том основании, что расчеты лица, выразившего волю, не оправдались.

Поскольку римляне не разработали общую теорию ошибки, а рассматривали каждую категорию случаев отдельно, рамки настоя­щей работы не позволяют включить описание юридических последствий ошибочного выражения воли.

2. Содержание договора

Содержание договора как формы правового закрепления обя­зательственных отношений можно представить в виде совокупности некоторых существенных и несущественных элементов. Под сущест­венными понимаются такие элементы, без которых нет и самого договора. К их числу относят соглашение участников, предмет договора и его основание. Исследователи отмечают, что нет ни­какого договора без соглашения воль сторон. (4) Соглашение достижимо, если не менее двух лиц, участвующих в его выработ­ке, приходят к договоренности по поводу одних и тех же усло­вий. Соглашение считалось состоявшимся, если предложение зак­лючить договор, исходившее от одного лица, принималось другим путем встречного волеизъяв-

1. Иоффе О.С., Мусин В.А., там же, с. 96

2. РЧП, с. 343

3. Новицкий И.Б., там же, с. 133

4. РЧП, с. 332; Боголепов Н., там же, с. 185; Муромцев

С., там же, с. 531 ления, воспринятого первым. (1) Правовая значимость такого соглашения зависела от серьезности намерений сторон (например, если в рабовладельческом Риме свободный че­ловек обязывался выступить артистом в театре, то такое согла­шение рассматривалось как шутка).

В римском праве ввиду существенности соглашения молчаливо предполагалось, что оно должно быть облечено в требуемую форму или принадлежать к юридически признанным неформальным соглаше­ниям. (2) На юридической силе соглашения сказывались не только недостатки формы, но и пороки воли, а также возраст субъектов, их психическое здоровье, статус свободы и половая принадлеж­ность (пока не был упразднен институт опеки над женщинами).

Предмет договора как его существенный признак можно опре­делить через понятия dare (дать), facere (сделать) и praestare (предоставить), так как всякое обязательство в римском праве давало кредитору право требовать от должника исполнения этих действий. Предмет договора должен был соответствовать трем требованиям: 1. действие не должно было противоречить закону и добрым нравам (если, например, из договора вытекала обязан­ность совершить убийство, он признавался недействительным); 2. осуществимость действия (например, недействительным был дого­вор, возлагавший обязанность достать пальцем небо); 3. наличие интереса кредитора в предмете договорного обязательства (если интерес кредитора в предмете отсутствовал или ставился под уг­розу, то договор не мог приобрести юридической силы).

Весьма специфичным является такой существенный элемент договора, как его основание или цель.

При вступлении в договор стороны всегда руководствуются определенными соображениями и хозяйственными целями, многие из которых, известные одному, остаются неведомыми второму контра­генту. (3)Но для права важна ближайшая цель, ради которой лицо вступает в договор. Подобные цели образуют непосредственное содержание договора и потому в одинаковой степени известны каждому из его участников. (4)

В это связи многие исследователи особо подчеркивают необ­ходимость отличать юридическое основание договора (causa obligandi), без которого не возникнет обязательства, от простого мотива (causa obligationis), по которому лицо вступа­ет в договорные отношения. (5) Causa obligandi можно опреде­лить как причину, в которой воплощается юридическая цель дого­вора, придающая ему индивидуальный характер и определяющая его принад-

1. Барон Ю., там же, с. 20

2. Дернбург Г., там же, с. 20; Иоффе О.С., Мусин В.А., там же, с. 95

3. Бартошек М., там же, с. 62

4. Иоффе О.С., Мусин В.А., там же, с. 98

5. Боголепов Н., там же, с. 185; Дернбург Г., там же, с. 74; Новицкий И.Б., там же, с. 138; РЧП, с. 382 лежность к тому или иному типу. (1) Понятно, что каждый в отдельности договор обладает своими специфическими основаниями или целями.

В абстрактных договорах не видно, какая кауза лежит в их основании (хотя она и существует), и неосуществление ее не препятствует наступлению юридических последствий. Поэтому Та­кие договоры считаются отвлеченными от цели. Договоры же, в которых цель обнаружена и точно определена называются каузаль­ными, материальными, дискретными и индивидуально-определенны­ми. (2) Неосуществление основания в каузальном договоре приво­дит к его недействительности.

Наряду с существенными в содержании договора выделяют случайные элементы, которые не относятся к числу необходимых и включаются в договор лишь по желанию сторон. Примерами таких элементов могут служить условия и сроки.

Условием называется такая оговорка в договоре,

посредством которой юридические последствия договора ставятся

в зависимость от наступления или ненаступления в будущем опре­деленного события. Относительно последнего неизвестно, насту­пит оно или нет. (3) Срок также применялся для определения мо­мента, к которому приурочено начало или прекращение действия договора. Отличие срока от условия состоит в том, что событие, от которого зависят юридические последствия, должно непременно наступить, хотя может быть неизвестно когда (например, смерть лица).

Значение случайных элементов состоит в том, что внесение их в договор способствовало его большей индивидуализации. Не­которые ученые говорят о том, что, принимая срок, условие и пр., лицо не ограничивает своей воли; но напротив, обеспечива­ет ими свою свободу; в них оно выражает не какое-либо побочное определение, но только ярче очерчивает цель, ради которой со­вершается договор. (4)

IV. Эволюция договоров по критерию ответственности

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обяза­тельства, вытекающего из договора, предполагает его от­ветственность перед кредитором. Значение этого положения дого­ворного права состоит в том, что строгая ответственность по­буждает должника к точному исполнению договора и способствует таким образом правильному развитию и надежности оборота. (5)

Особенности эволюции договоров отразились и на формах от­ветственности. В римском праве древнейшего периода ответствен­ность носила личный характер, то есть взыскание обращалось не­посредственно на личность должника. Так по законам XII таблиц последствия неисполнения nexum вы-

1. Иоффе О.С., Мусин В.А., там же, с. 99;

2. Барон Ю., там же, с. 23; Дернбург Г., там же, с. 73

3. Новицкий И.Б., там же, с. 136

4. Муромцев С., там же, с. 583

5. Дернбург Г., там же, с. 118; Муромцев С.А., там же, с. 293 ражались в том, что кредитор, не обращаясь к суду, захватывал должника в свою власть путем обряда "manus injectio" и в тече­ние 60 дней содержал его под арестом. Если же долг не уплачи­вался, то кредитор мог продать должника в рабство или убить.

Как видно из вышесказанного, гражданско-правовые взыска­ния носили уголовный характер. Кроме того, еще одной особен­ностью древней договорной ответственности было то, что она наступала в форме внесудебной расправы кредитора над личностью должника. Это явление получило название самоуправства. (1) Ру­ководящим началом договорного взыскания была месть. (2) Идея вины еще не была увековечена правосудием того времени. Это связано с тем, что древний римлянин оценивал несправедливость не по причинам, а по последствиям (еще и теперь ребенок бьет предмет, об который он ударился).

С течением времени формы ответственности были смягчены. Законом Петелия IV в. до н.э. кредиторы были лишены права взыскания без судебного разбирательства, а также права заковы­вать, связывать, продавать и убивать должника. С этого времени ответственность должника приобрела имущественный характер.

Основное значение Lex Poetelia проявилось в том, что из­менилось воззрение на саму сущность обязательства. (3) Если в древнем праве обязательство считалось чем-то вроде права кре­дитора на всю личность должника, то в более поздний период оно утрачивает вещный характер и распространяется только на опре­деленные действия должника, которые в случае неисправности мо­гут быть замещены его имуществом. Таким образом, на первый план выступает имущественная сторона в обязательстве. (4)

Понятие обязательства несет в себе идею связанности , скованности. С появлением имущественной ответственности обяза­тельственные оковы превратились из физических (весом в 15 фун­тов, которые надевались на неисправного должника в древности) в юридические. (5) Последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения договора являлась теперь обязанность должника воз­местить кредитору понесенный им ущерб или интерес, то есть разницу между тем предположительным состоянием имущества кре­дитора, какое было бы, если бы договорное обязательство было исполнено должником, и тем действительным имущественным поло­жением, которое создалось вследствие неисполнения договора. (6) Понятие интереса раскрывается как совокупность фактически причиненных убытков (то есть уменьшение состояния) и упущенной выгоды (то есть потерянной прибыли, гипотетической выгоды (7) Причем упущенная выгода подлежит возмещению в пре-

1. Боголепов Н.П., там же, с. 189

2. Муромцев С.А., там же, с. 90; Покровский И.А., там же, с. 297

3. Хвостов В.М., там же, с. 119; Боголепов Н.П., там же, с. 193

4. Покровский И.А., там же, с. 304

5. Новицкий И.Б., там же, с. 117

6. РЧП, с. 377

7. Барон Ю., там же, с. 96

делах прямых, но не косвенных убытков: возмещались только бли­жайшие последствия неисполнения договора.

Ответственность должника в развитом римском праве строи­лась на принципе вины. Вина распадалась на две формы: умышлен­ное причинение ущерба (dolus) и неосторожность. Во всяком до­говоре должник отвечает по меньшей мере за умысел; только за умысел он отвечает, если договор имеет в виду лишь интересы кредитора (например, договор поручения).

Неосторожность некоторые авторы рассматривают как "обрат­ную сторону" той осмотрительности (diligentia), которую должен проявлять участник договора, чтобы обеспечить его надлежащее исполнение. (1) По степени небрежности различали грубую не­осторожность (culpa lata) и легкую (culpa levis). Грубая не­осторожность возникает тогда, когда не проявляется та мера за­ботливости, которую можно требовать от всякого среднего чело­века. По общему правилу, грубая неосторожность приравнивается к умыслу. Соглашения, заранее устраняющие ответственность за dolus или culpa lata недействительны как безнравственные.

Легкой небрежностью признавалось такое поведение, которое не допустил бы хороший, заботливый хозяин. Ответственность за culpa levis наступала, если договор преследовал интересы обеих сторон (например, договор найма вещи, договор ссуды...)

Для определения степени заботливости должника

(diligentia) римские юристы руководствовались абстрактным

масштабом, где в качестве мерила использовали тип заботливого

и рачительного хозяина. В отличие от абстрактной culpa levis

говорят о третьей форме вины (2) (или о разновидности culpa

levis (3)) - culpa levis in concreto, то есть о вине, опреде­ляемой по конкретному критерию, по той мере заботливости, ко­торую лицо проявляет в своих собственных делах. Ответствен­ность за culpa levis in concreto наступает, например, в дого­воре товарищества. Основываясь на вышесказанном, можно опреде­лить вину как отсутствие заботливости.

Но в источниках упоминается и понятие custodia - охрана вещи. Лучше всего эту дискуссионную конструкцию исследовали, пожалуй, немецкие ученые. (4) Они согласны с тем, что обязан­ность заботливости может также включать в себя и обязанность custodia, для которой характерно, что должник отвечает только за свою вину и на основе критерия, установленного обычаем. В случае субъективной custodia должник обязан постоянно лично охранять вещь, так как он отвечает за ущерб, нанесенный действиями третьих лиц, подвластных ему, и вредоносные прояв­ления вещей (например, животных), ему принадлежащих. От­ветственность за субъективную custodia возникала если должник по договору принял на себя обязанность охраны.

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
246,62 Kb
Тип материала
Предмет
Учебное заведение
Неизвестно

Список файлов реферата

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее