31425 (692470), страница 4
Текст из файла (страница 4)
| 45. Безымянные контракты. Появившиеся в классический период, остались за пределами сформировавшейся к тому времени классификации. Они возникли в тех случаях, когда одно лицо передавало другому в собственность какую-нибудь вещь с тем, чтобы другое лицо предоставило какую-нибудь другую вещь или совершило какое-нибудь действие. При этом соглашение приобретает юридическую силу, как только одна сторона выполнила свое обязательство. Впрочем, для требования нет необходимости, чтобы сторона уже исполнила свое обязательство, но римские юристы, вероятно, опираясь на основной признак, квалифицировали безымянные контракты как синаллагматические. Таким образом, из всех типов классифицированных контрактов безымянные ближе всего к реальным. Однако, последние отличаются от безымянных односторонней, несовершенной синаллагмой. Между тем безымянные контракты синаллагматичны вполне и во всех случаях, поскольку одна из сторон в них что-либо дает или делает другой с целью встречного удовлетворения. Так что эти контракты не могли быть отнесены к классифицированным и в связи со своими характерными особенностями, кроме традиционной причины. В соглашениях 2-х лиц о каких-то взаимных предоставлениях стороне, исполнившей обязательство, претор предоставлял иск для понуждения другой стороны к исполнению принятого на себя обязательства. В римской юриспруденции продолжительное время обсуждалась проблема применения к требованиям из безымянных контрактов цивильного иска, который в Кодификации Юстиниана был объединен с преторским иском. Разнообразные случаи взаимных предоставлений в Кодификации Юстиниана сводится к 4 видам: - я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь; - я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил определенное действие; - я совершаю для тебя определенное действие с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь; - я совершаю для тебя определенное действие с тем, чтобы ты совершил для меня какое-то действие. К числу безымянных контрактов, получивших конкретные обозначения, относятся, по крайней мере, два: мены и оценочный договор. Договор мены по своему хозяйственному предназначению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить «в прочное обладание» др. стороне продаваемую вещь соответствует обязательство другой стороны уплатить цену; вещь как бы обменивается на деньги. При договоре мены происходит обмен вещи на вещь (одна из сторон передает в собственность другой стороне определенную вещь, вследствие чего другая сторона становится обязанной передать в собственность первой стороне другую вещь. В качестве формы непосредственного товарообмена мена являлась древнейшим договором, предшествовавшим купле-продаже С появлением купли-продажи мена не могла сохранить прежнего хозяйственного значения и отошла на второй план. Если первая сторона передала вещь, ей не принадлежавшую, и в дальнейшем вещь была кем-либо отсуждена у второй стороны, договор не считался заключенным. В случае эвикции у первой стороны вещи, полученной во исполнение договора от второй стороны, наступают те же юр. последствия, как и при эвикции от покупателя проданной ему вещи. Под оценочным договором понимался такой договор, по которому определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по известной оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная вещь, или возвратила саму вещь. По смыслу оценочного договора не было препятствий к тому, чтобы лицо, принявшее вещь для продажи, оставило ее за собой, уплатив контрагенту сумму оценки. Если лицу, принявшему вещь для продажи, удавалось продать ее дороже оценки, излишек шел в его пользу. | 43. Реальные контракты. Порождают обязательство не одним соглашением, но передачей вещи. Как говорили древние юристы, пока не произошла передача, обязательство из реального договора не возникает. Поскольку эти контракты неформальные , обязательство, из них вытекающее, могут быть абстрактными, и неосуществление каузы приводит к их недействительности. К реальным контрактам относятся: договор займа, ссуда, хранение. Заем – договор, в соответствии с которым деньги или иные вещи, определенные родовыми признаками, переходящие от заимодавца в собственность заемщика, должны быть возвращены по истечении указанного в договоре срока или по востребованию в том же количестве и того же качества. Следовательно, предметом договора займа могут быть лишь заменимые вещи. Заем есть односторонний договор: заимодавец имеет право требовать возврата вещей, на заемщике лежит соответствующая обязанность. Заем мыслится как беспроцентный договор, но уплата процентов с занятой суммы в жизни применялась широко. Для этой цели на ряду с реальным договором займа, дополнительно включалось стипуляционное (вербальное) соглашение в процентах. Процентный заем мог быть заключен и посредством одной стипуляции, обнимавшей как основной (капитальный) долг, так и проценты. В классическом праве процентная ставка не могла превышать 12% годовых, а при Юстиниане – 6%. Не допускалось начисление процентов на проценты под страхом штрафа. Ссуда – договор о предоставлении имущества в безвозмездное пользование. Субъекты договора – ссудодатель (коммодант) и ссудополучатель (коммодотарий). Право собственности на переданное имущество сохраняется за ссудодателем, ссудополучатель, являясь лишь держателем (детентором), пользуется имуществом безвозмездно и возвращает его собственнику со всеми приращениями и плодами с истечением указанного в договоре срока. Если срок в договоре не обозначен и имущество подлежит возврату по требованию передавшего его контрагента, то перед нами не ссуда, а иной договор – прекарий, относящийся к безымянным контрактам. Если же имущество передано в пользование на возмездной основе, налицо договор имущественного найма, в ходящий в группу консенсуальных контрактов. Предметом ссуды могут быть лишь индивидуально-определенные вещи, незаменимые и потребляемые, т.е. сохраняющие свою субстанцию, несмотря на пользование ими. Ссуда не является строго одностороннем договором, как договор займа. Основная обязанность ссудопринимателя – возврат вещи в срок и в надлежащем состоянии, у ссудодателя – соответствующее право. Обязанность ссудодателя возместить убытки возникает в том случае, если он предоставил вещь с пороками (зная о них, т.е. при наличии его вины), и она причинила вред ссудопринимателю. Такой вещью, к примеру, может быть больное животное , заразившее скот ссудопринимателя. Хранение – жоговор, по которому одна сторона (деподент, поклажедатель) передает другой стороне (депозитарию, поклажепринимателю) вещь для безвозмездного хранения в течение определенного срока или до востребования. Депозитарий, являясь держателем вещи, полученной на хранение, не вправе пользоваться ею. В противном случае его действия квалифицируются как кража. Деподент может быть и не собственником отдаваемой на хранение вещи. В отличие от договора ссуды, безвозмездность в договоре хранения служит интересом дающего (деподента), поэтому депозитарий отвечает за умысел и грубую неосторожность и не отвечает за легкую вину, т.е. он не обязан проявлять особое внимание, тщательное отношение к вещи, но вместе с мет – не менее заботливое, чем к своей собственности. Принудительному исполнению обязанности депозитария возвращения вещи служил «примой иск из хранения. Депозитарий, уклонившийся от возврата вещи, подвергался бесчестию. С другой стороны, ущерб или расходы, причиненные депозитарию хранением, подлежали возмещению деподентом. С этой целью допозитарий мог применить «обратный иск из храннения». Особую разновидность договора составляет хранение при чрезвычайных обстоятельствах – пожаре, землетрясении и т.п. Это – вынужденное хранение, при котором поклажеприниматель за причиненный ущерб поклажедателю отвечал в двойном размере. | 44. Консенсуальные контракты. Противопоставляются формальным, а также реальным контрактам в том смысле, что для их действительности не требуется совершения каких-либо формальных актов или передачи вещи: они основаны на одном только соглашении. К консенсуальным контрактам относятся: купля-продажа, наем, поручение, товарищество. 1. Купля-продажа – договор, по которому одна сторона, покупатель, приобретает право требования к другой стороне, продавцу, о предоставлении ей вещи, товара за известную денежную цену. С момента соглашения покупатель имеет право требовать товар, а продавец – обозначенную денежную цену. Купля-продажа могла быть облечена в определенную форму – в форму стипуляции или письменную форму. В таких случаях она приобретала действительность со времени соблюдения соответствующей формы. Обязанность покупателя уплаты цены обеспечивалось предоставленным продавцом иском по поводу проданного. Обязанности продавца, основанные как на обязательственном, так и на вещно-правовом хар-ре купли –продажи, обеспечивались предоставленным покупателю иском по поводу купленного и состояли из ряда действий. 1. Продавец обязывался передать покупателю товар. В случае неисполнения этой обязанности вещь изымалась в принудительном порядке. 2. Продавец должен обеспечить сохранность вещи до ее передачи. 3. Продавец гарантирует отсутствие недостатков в товаре.Продавец также отвечает за намеренное умолчание о недостатках товара. 4. Продавец обязан защитить покупателя от эвикции. Эвикция (отсуждение) – существенный вещно-правовой элемент договора купли-продажи. Если третье лицо, ссылаясь на свое право относительно проданной и переданной покупателю вещи, начнет процесс по отчуждению ее, продавец по извещению покупателя обязан вступить а процесс с целью ограждения последнего от эвикции. При заключении договора можно было согласиться о реституции, в соответствии с которой в пределах обусловленного срока стороны возвращались в первоначальное положение в связи с тем, что продавец нашел более выгодного покупателя или потому, что последнего чем-то не устраивала приобретенная вещь. 2. Наем – может быть трех видов: наем вещи, наем услуг, наем работы или подряд. Общий признак первых двух видов найма – пользование известным объектом. Применительно к ним наем конструируется как договор, в котором наймодатель обязывается к передаче какой-либо вещи в пользование или к предоставлению известной услуги, а наниматель принимает на себя обязательство оплатить пользование вещью или оказанную услугу. Предметом найма могут быть вещи движимые и недвижимые (но из первых – лишь непотребляемые), а также не только телесные, но и нетелесные вещи. Возможная сдача внаймы чужой вещи, если при этом обеспечено беспрепятственное пользование ею. Наймодатель нес ответственность за своевременность предоставления вещи и соответствующее договору пользование ею в исправном состоянии. Обязанности нанимателя, состоящие в уплате наемной платы и обеспечении сохранности полученной в пользование вещи, а также в возвращении ее в обусловленное время наймодателю. Наем прекращался в случае гибели вещи, окончания срока пользования, по одностороннему заявлению наймодателя (например, при небрежном пользовании вещью) или нанимателя (при обнаружении порока в вещи. Исключавшего возможность пользования ею) Характерная черта договора найма услуг – пользование за плату физическим трудом нанявшего, который лично, без замены себя др. лицом обязан исполнить предусмотренные договором услуги, не требующие специальных знаний. Это – личный наем, трансформировавшийся со временем в наем рабочей силы. Оплата устанавливалась либо сдельная – по выполнении услуг, либо по временная – за определенную единицу времени. Труд лиц свободных профессий (поэтов, художников) не мог быть предметом договора найма услуг, ибо считалось, что оплата их труда унижает достоинство человека. Поэтому в таких случаях прибегали к почетному вознаграждению – гонорару. Договор подряда имеет свое специфическое содержание, заключающееся в необходимости достижения обусловленного соглашением законченного результата, но не просто в выполнении какой-либо работы. О подряде можно говорить лишь тогда, когда подрядчик работает с материалом заказчика (полностью или в части). В противном случае на лицо купля-продажа. Подрядчик вправе пользоваться услугами третьих лиц, за вину которых он отвечает как за свою собственную. 3. Поручение – договор, по которому одно лицо, поверенный, безвозмездно совершает какое-либо определенное действие по поручению другого лица, доверителя. Существенная черта договора – его безвозмездность. Действие, совершаемые поверенным, могут быть различного хар-ра, лишь бы они не оплачивались, не противоречили праву и добрым нравам: заключение сделок, ведение судебного процесса, различные услуги (починка платья, получение груза в порту, управление наследством). Действия должны также представлять интерес, но не обязательно только для доверителя. Это может быть комбинация интересов последнего, поверенного или третьего лица (например, поручаю купить тебе для мня участок земли – в интересах доверителя; поручаю тебе дать под проценты лицу, которое должно дать мне взаймы – в общем интересе доверителя и поверенного; поручаю тебе дать под проценты Тицию – в общем интересе поверенного и третьего лица). Поверенный не должен уклоняться от содержания поручения, он отвечает перед доверителем даже за легкую неосторожность и по окончании договора обязан представить отчет в своих действиях. Расходы, связанные с исполнением поручения, нес доверитель. При уклонении его от компенсации расходов поверенный мог предъявить обратный иск из поручения. 4. Товарищество – договор, в соответствии с которым двое или несколько лиц объединяют имущественные вклады или личную деятельность (или то и др.) для осуществления не противоречащей праву и нравственности общей хозяйственной цели. Римскому праву известно 4 вида товарищества: - товарищества всех имуществ, возникавшее в отношениях членов семьи, стремящихся сохранить семейную общность, включая в себя как реальное имущество, так будущие приобретения; - доходное товарищество, объединявшее определенные части имущества его членов – вклады, а также будущие приобретения, возникшие из соответствующей деятельности товарищей; - товарищества какого-нибудь дела – форма совместной деятельности конкретного вида (например, организации доставки грузов), при которой объединялось имущество, необходимое для этой цели, а также получаемое при ее осуществлении; - товарищество одной вещи или одного дела создавалось, когда объектом совместной деятельности была единичная вещь (например, земля) либо единичные мероприятия (например, торговый рейс из Остии в Тапс). Каждый из товарищей имел равные права и равные обязанности. Товарищ отвечал перед др. товарищами за любую степень вины. Товарищество – совокупность лиц. Но не юридическое лицо, поэтому каждый из товарищей вовне действовал от своего имени, приобретая права и становясь обязанным. Договор товарищества прекращался: со смертью одного из товарищей, если оставшиеся участники договора не заключили нового; в следствии достижения поставленной цели или невозможности ее достижения; одностороннем отказом товарища от договора, либо по воле всех участников товарищества; вследствие разрозненных действий товарищей; по судебному решению. |















